Римская юриспруденция как источник права обрела особую силу во II–III вв. по причине того, что императоры стали назначать ключевых опытных юристов на ведущих государственные должности.
Тот же факт, что само понятие res publicae использовалось достаточно редко, объясняется особенностью
римской юриспруденции, которая, как правило, имела дело с отдельными делами, частными казусами, где только можно избегая общих понятий и определений.
Г. Дернбург писал, что ещё
римская юриспруденция требовала имущественного интереса самого верителя в сделке.
Развитие
римской юриспруденции в период домината утрачивает творческий характер: начиная с IV в. юристов используют уже не в качестве творцов права, а на должностях императорских чиновников, их деятельность направлена на систематизацию существующих законов и приспособление старых законов к новым обстоятельствам.
Римская юриспруденция положила начало появлению самостоятельной науке о праве и профессии юристов, имеющих соответствующее образование.
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: трассовый — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Более того, при разрешении конкретных споров часто забывают данные классические аксиомы
римской юриспруденции.
Согласно
римской юриспруденции обязательства возникают на основании договора (договорные обязательства), а также имеют место внедоговорные.
Как «воздать каждому своё» (по формуле
римской юриспруденции)?
Анализ литературы по рассматриваемому вопросу позволяет сделать вывод, что как
римской юриспруденции, так и традиционной теории владения нового времени свойственно признание приоритета именно за фактическим положением вещи и за субъективным отношением к ней владельца.
Любой текст о jus в
римской юриспруденции – это текст разума человека, это текст только с человеческим масштабом, и его возможно опровергнуть в силу относительности человеческого знания.
Со второй половины III в. намечается упадок
римской юриспруденции, в значительной мере связанный с тем, что приобретение императорами законодательной власти прекратило правотворческую деятельность юристов.
Дискуссии, возникшие в
римской юриспруденции по этому поводу, продолжаются и являются актуальными и в настоящее время.
Поэтому, сделав оговорку о том, что деление субъективных прав на вещные и обязательственные неизвестно
римской юриспруденции, можно заметить: не только возникновение (прекращение) обязательства, но и возникновение (реже – прекращение) права собственности либо права на чужую вещь в римском праве могло быть связано с наступлением условия.
Присоединение условия «добавочным соглашением» отчасти объясняет распространённость отлагательных и отменительных условий в
римской юриспруденции.
Тем не менее такие «добавочные определения» были нередкими в
римской юриспруденции и в целом воспринимались как части той «основной» сделки, к которой они присоединялись.
Большой вклад в развитие
римской юриспруденции и в разъяснение принципов права внесли римские юристы.
Например, в
римской юриспруденции слово потепзначит «право».
Он стоял во главе прогрессивной юридической школы прокулианцев и оказал большое влияние на всё последующее развитие
римской юриспруденции.
Их нередко называли «монументальным памятником классической
римской юриспруденции», а также «священным храмом римской юстиции».
Однажды выраженные
римской юриспруденцией при помощи известных ей средств и терминов, в том числе с использованием понятия отлагательного условия, эти юридические конструкции в позднейшей юриспруденции получили самостоятельное существование.
Отсутствие в
римской юриспруденции понятия отменительного условия отмечают многие исследователи.
Это обусловлено как высокой юридической культурой
римской юриспруденции (обстоятельностью и аргументированностью анализа, чёткостью формулировок, обширностью разработанных проблем общетеоретического, отраслевого и юридико-технического профиля и т. д.), так и той ролью, которая выпала на долю римского права (процесс его рецепции и т. д.) в дальнейшей истории права.
Своё логическое завершение эти взгляды получили в классической
римской юриспруденции (II в. н. э.), где были окончательно определены и зафиксированы такие основные элементы собственности, как «владение», «пользование» и «распоряжение».
Она стала ведущим началом так называемого классического века
римской юриспруденции, которая достигла своего апогея в первых веках нашей эры.
Значительное место в
римской юриспруденции занимала категория fides, входящая в область идей об общей справедливости (aequitas) и признанная юристами как необходимое условие нормальных отношений в обществе.
Римская юриспруденция также принимала во внимание обстоятельства дела, но в большей степени эти обстоятельства касались объективной стороны.
Римская юриспруденция разработала ряд универсальных принципов, которые своим нравственным превосходством ставились выше закона.
Особого расцвета
римская юриспруденция достигла в период принципата (I–III вв. н. э.), признаваемого классическим.