Наследственные истории. Книга для заботливых наследодателей и вдумчивых наследников

Елена Антонова

У каждого из нас есть имущество и почти у всех имеются родственники. Но наследственному праву в школе не учат, его тонкости известны лишь специалистам, а имущественные последствия такого неведения могут быть очень серьезны… Теперь и вы будете в курсе. Ведь современному человеку важно иметь стратегическое мышление, чтобы видеть на много шагов вперед в бесконечно изменчивом мире.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Наследственные истории. Книга для заботливых наследодателей и вдумчивых наследников предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Глава 1

Наследство:

основные понятия

Что почитать дополнительно:статьи 45, 1141 ГК РФ

Когда речь идет о наследстве, обычно имеют в виду три условия:

1) имеется наследодатель — тот, кто ушел из жизни;

2) имеется наследство — то имущество, которое принадлежало наследодателю;

3) имеются наследники — те, кто может получить это имущество.

Рассмотрим всё это детальнее.

Первое условие наследования

НАСЛЕДОДАТЕЛЬ И ДАТА ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА

Факт смерти должен быть подтвержден документально: свидетельство об этом выдают органы ЗАГС. Если у вас на руках есть свидетельство о смерти кого-то из близких, вы можете отправляться к нотариусу за открытием наследственного дела.

Но не всегда смерть человека является очевидной. Например, ушел из дома и не вернулся; пропал во время землетрясения, кораблекрушения, военных действий. Никто не видел мертвым, нет тела, нет врачебной констатации смерти. Считается ли наследство открытым?

Закон дает возможность считать гражданина умершим через пять лет, если всё это время его местонахождение было неизвестно. Через полгода — если человек пропал при опасных обстоятельствах: стихийном бедствии, угрожавшем жизни, возможном несчастном случае, террористическом акте, сходе лавины. При военных действиях человек может быть признан умершим не ранее двух лет со дня окончания этих действий.

Объявить человека умершим может только суд. Если человек пропал при каких-то чрезвычайных условиях, опасных для жизни, суд может признать днем смерти день, в который произошел тот самый несчастный случай. При прочих обстоятельствах день смерти определяется сугубо формально: это день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

После решения суда необходимо получить свидетельство о смерти в органах ЗАГС.

Таким образом, указанная в свидетельстве дата смерти может быть:

— днем фактической смерти лица;

— днем предполагаемой смерти лица;

— днем вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Этот день считается днем открытия наследства.

Братья Гришаевы — Тимофей, Артем и Владимир — в 1994 году приватизировали квартиру в равных долях.

Тимофей оказался отличным семьянином, а у братьев жизнь не сложилась. Владимир был осужден, отбыл наказание, а потом поселился в Якутии, где пропал без вести в 1997 году. Артем пил, в 1998 году ушел из дома, найти его не смогли. Пропавшие братья были зарегистрированы в квартире, и Тимофей вносил за них коммунальные платежи и налог на имущество.

Шли годы. В 2015 году знакомый адвокат посоветовал Тимофею пойти в суд с заявлением о признании братьев умершими и оформить наследство.

Тимофей обратился в районный суд. Но суд отказал ему на том основании, что никто не обращался за розыском, а значит, нельзя считать доказанным факт отсутствия братьев по месту жительства в течение пяти лет или их пропажи без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или гибелью от несчастного случая.

Решение было обжаловано. И вышестоящий суд решил иначе: признать Владимира и Артема Гришаевых умершими. Оказалось, обращаться в ОВД с заявлением о розыске не обязательно, сам суд обязан собрать и оценить все доказательства. А документов, уже имевшихся в деле, было достаточно: справка о регистрации в квартире; справка УФМС о том, что братья не меняли паспорт по возрасту (их паспорта были образца 1974 года); ответ УФСИН о том, что Владимир в розыске не числится; справка УВД Якутска о том, что он пропал без вести; заявление матери прокурору Якутска о пропаже Артема Гришаева без вести в 1998 году и о том, что розыскные меры не дали результата; ответы ФСС и ПФР о том, что Владимир и Артем Гришаевы не получают пенсий и иных выплат, на учете не состоят.

Суд пришел к выводу: в базе данных системы индивидуального персонифицированного учета РФ новые сведения о Гришаевых Владимире и Артеме отсутствуют, их исчезновение без вести ничем не опровергнуто. И поскольку прошло уже более 5 лет, их можно признать умершими.

На основании такого решения суда орган ЗАГС внес запись о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния и выдал свидетельства о смерти, в которых днем смерти была указана дата вступления в силу решения суда. Тимофей благополучно занялся оформлением наследства.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ СМЕРТИ?

С этого дня начинает течь срок, установленный законодательством для принятия наследства. Как правило, это всего шесть месяцев! Предполагается, что за полгода откликнутся и заявят свои права все наследники, которые могут жить в других городах, быть в командировке, болеть, просто не узнать вовремя о смерти родственника.

Время ухода из жизни указывают в свидетельстве о смерти.

Как мы увидим далее, иногда имеет значение не только день смерти, но даже часы и минуты.

«…И УМЕРЛИ В ОДИН ДЕНЬ», ИЛИ НАСЛЕДСТВО

КОММОРИЕНТОВ

Предположим, в результате трагической случайности в один день ушли из жизни близкие люди, которые, в принципе, могли бы наследовать один после другого — например, отец и сын, муж и жена, завещатель и лицо, в пользу которого составлено завещание.

Наследование зависит от того, будут ли эти наследодатели считаться коммориентами.

Коммориенты — юридический термин от латинского com-morientes — «совместно умершие».

Наследодатели будут признаны коммориентами при следующих условиях:

— смерть обоих наступила в один и тот же момент (например, в момент падения самолета);

— точное время смерти каждого определить не удалось, но установлено, что они ушли из жизни в один день.

Правило наследования здесь такое: коммориенты не наследуют друг после друга, их имущество переходит к наследникам каждого из них.

А вот если близкие люди ушли из жизни один за другим (пусть даже с разницей в несколько часов или минут) и эта последовательность точно установлена — то умерший позднее считается призванным к наследованию, но не успевшим воспользоваться правом на наследство в связи с собственной смертью. Его право на принятие наследства перейдет к его собственным наследникам в порядке наследственной трансмиссии (о чем мы расскажем подробно в 6 главе нашей книги).

СУПРУГИ, СТАВШИЕ КОММОРИЕНТАМИ

Прасковья и Петр отправились путешествовать в Крым на своей машине — так они решили отметить пятилетие совместной жизни, ведь и познакомились они в Крыму. Вели машину по очереди, не останавливаясь для отдыха: так хотелось скорее добраться до моря!

Роковая автокатастрофа случилась ночью: машина Петра и Прасковьи столкнулась с КАМАЗом и взорвалась. Точный момент смерти каждого из них установить не удалось, и они стали считаться умершими одновременно.

У Прасковьи наследство принял сын от первого брака, наследство Петра досталось его двоюродной сестре. У каждого наследодателя были свои добрачные квартиры: у жены — в Питере, у мужа — в Керчи, а из общего имущества — та самая машина да счет, открытый на имя мужа (он неплохо зарабатывал на акциях и банковских депозитах).

Наследникам не удалось обойтись без спора. Сын Прасковьи претендовал на деньги в банке и акции; в судебном порядке была выделена супружеская 1/2 доля жены в этих активах, и эта доля досталась ее наследнику.

А вот реальный случай, свидетельствующий о том, какое значение имеет точное установление момента смерти.

СУПРУГИ, НЕ СТАВШИЕ КОММОРИЕНТАМИ

Галина Михайловна и Евгений Петрович познакомились, когда обоим было за пятьдесят. Это была последняя любовь: жили душа в душу в загородной усадьбе, которая была куплена Евгением Петровичем еще до их свадьбы. Дети супругов от предыдущих браков любили это место и привозили туда внуков на каникулы.

Произошел несчастный случай — в доме взорвался газовый котел. Галину Михайловну и Евгения Петровича доставили в больницу, но спасти их не удалось, они скончались в один день. После похорон их дети занялись вопросами наследства. Завещаний у умерших не было. Дети Евгения Петровича настаивали на том, что усадьба достанется только им, ведь дом принадлежал их отцу. Сын Галины Михайловны утверждал, что тоже имеет право на это имущество. Он подал нотариусу, который вел наследственное дело Евгения Петровича, заявление о принятии наследства.

Нотариус пояснил детям умершего, что это было сделано на законных основаниях. Свидетельства о смерти подтверждают, что Галина Михайловна умерла на 5 часов позже мужа, и потому формально была призвана к наследованию по закону наравне с детьми мужа. Принадлежавшее ей право на 1/3 долю наследства она не успела реализовать в связи с собственной смертью, поэтому это право перешло к ее наследнику — сыну, который и воспользовался этим правом в порядке наследственной трансмиссии. Ему также досталось в наследство всё имущество матери.

КАК МИНУТЫ РЕШАЮТ СУДЬБУ НАСЛЕДСТВА

Покажем на трех небольших примерах, как по-разному может быть распределено наследство в зависимости от момента смерти при одинаковой исходной ситуации.

Предположим, муж и жена погибли в один день в результате ДТП, не оставив завещаний. В браке они совместно нажили квартиру, и в наследственную массу каждого из них поступило по 1/2 доле этой квартиры. У супругов был общий сын, были живы родители жены и мать мужа, у мужа также была дочь от первого брака. Все эти наследники по закону приняли наследство.

Не вдумывайтесь в следующие цифры — просто оцените, какую кропотливую работу приходится выполнять нотариусам и адвокатам при вычислении долей в наследстве!

Пример 1: коммориенты.

Точное время смерти мужа и жены не было установлено, и погибшие были признаны коммориентами. Возникла общая долевая собственность на квартиру с такими долями:

2/6 доли — у общего сына супругов,

1/6 доля — у матери жены,

1/6 доля — у отца жены,

1/6 доля — у матери мужа,

1/6 доля — у дочери мужа от первого брака.

Пример 2: не коммориенты.

Жена погибла на месте происшествия, а муж скончался в больнице спустя два часа, не приходя в сознание. Супруги не стали коммориентами. Доли в праве собственности на квартиру распределились между наследниками так:

3/24 доли — у матери жены;

3/24 доли — у отца жены;

5/24 долей — у матери мужа;

5/24 долей — у дочери мужа от первого брака;

8/24 долей — у общего сына супругов.

Пример 3: не коммориенты.

Установлено, что муж ушел из жизни первым, а жена — после него, в карете скорой помощи. Супруги также не признаны коммориентами. В результате мы видим такую картину распределения долей в праве собственности на квартиру:

3/24 доли — у матери мужа;

3/24 доли — у дочери мужа от первого брака;

5/24 долей — у матери жены;

5/24 долей — у отца жены;

8/24 долей — у общего сына супругов.

И эти примеры еще довольно просты! Распределение долей может стать гораздо более причудливым в результате отказа части наследников от наследства, в том числе в пользу иных наследников, либо при наследовании по праву представления (о чем мы подробно расскажем в главе 3).

Вопрос у непрофессионалов к профессионалам обычно только один — можно ли что-то предпринять, чтобы избежать разгула подобной наследственной стихии?

Наш совет — позаботиться о завещании. И помимо основных наследников указать в нем запасных, к которым перейдет право на принятие наследства, если что-то случится с основными. Подробнее о подназначении наследников вы прочитаете в главе 5.

Второе условие наследования

НАСЛЕДСТВО: ЧТО ВХОДИТ И ЧТО НЕ ВХОДИТ

В ЕГО СОСТАВ

На профессиональном языке всё, что входит в наследство, именуется «наследственной массой».

Что может входить в наследственную массу:

ВЕЩИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

— недвижимость — квартиры, жилые дома, дачи, земельные участки, нежилые помещения;

— автомобили и другие транспортные средства, морские и маломерные суда;

— самоходная техника, прицепы и т.п.,

— одежда и драгоценности;

— антиквариат и предметы искусства;

— мебель, бытовая техника, предметы интерьера;

— деньги;

— ценные бумаги — акции, облигации, инвестиционные паи и т.д.;

— государственные награды (на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации), почетные, памятные и иные знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций;

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ:

— права, возникшие из договоров, заключенных наследодателем — например, договора банковского счета или вклада, договора участия в долевом строительстве, договора займа (если, конечно, законом или самим договором не установлено, что эти права не наследуются);

— права участника ООО, определяемые его долей в уставном капитале общества;

— права, определяемые имущественным паем члена потребительского кооператива (а если к моменту смерти наследодателя имущественный пай полностью выплачен и трансформировался в право собственности на имущество, то в состав наследства входит не имущественный пай, а объект недвижимости — гараж, квартира — как вещь);

— исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации;

— права на получение присужденных наследодателю,

но не полученных им денежных сумм);

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

— обязанности, возникшие из договоров, заключенных наследодателем, которые он не успел исполнить при жизни, (например, неисполненная обязанность по возврату займа или кредита, по уплате цены за купленную в рассрочку квартиру и т.д.)

— иные долги наследодателя (например, неисполненная наследодателем обязанность возместить ущерб, причиненный имуществу кого-либо, либо его обязанность выплатить компенсацию на основании судебного решения и др.).

Ответственность наследников по долгам наследодателя является не абсолютной и полной, а ограниченной: только в пределах стоимости перешедших к ним наследственных активов. Пока трудно признать, что имущественная ответственность наследников достаточно урегулирована нашим законодательством и достигнут баланс интересов кредиторов и наследников. Судебная практика по этим вопросам, в том числе и по банкротству наследственной массы, активно формируется.

Права и обязанности наследуются лишь в том случае, если не носят сугубо личный характер (не связаны неразрывно с личностью наследодателя). Подробнее об этом расскажем дальше.

ЧТО НЕ ПЕРЕХОДИТ ПО НАСЛЕДСТВУ:

— государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации (они не наследуются, но передаются для хранения как память супругу, родителям или детям наследодателя);

— обязанности, которые не могут быть исполнены без личного участия наследодателя либо иным образом неразрывно связанные с его личностью (например, обязанность выплачивать алименты);

— права, удовлетворение которых предназначено лично наследодателю или неразрывно связано с его личностью (например, право на получение алиментов; право на возмещение вреда жизни или здоровью, причиненного наследодателю; право на компенсацию морального вреда);

— права и обязанности, переход которых к наследникам не допускается законом (по договору комиссии, поручения, агентскому договору, договору доверительного управления, договору безвозмездного пользования — если самим договором не установлено иное);

— личные неимущественные права (например, право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, иные нематериальные блага).

На практике не всегда легко разобраться, перешло ли к наследникам то или иное право (или обязанность) наследодателя. Вот несколько сюжетов, в которых бытовой осведомленности не хватило — потребовались специальные юридические знания.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА

Андрей попал в серьезное ДТП и через несколько дней скончался в больнице. Его машина была разбита и ремонту не подлежала. Братья Андрея потребовали у виновника ДТП возместить вред, причиненный имуществу, а также вред, причиненный здоровью наследодателя. Компенсацию за машину они получили. А в ответ на второе требование суд указал, что право требовать компенсацию за причиненный здоровью вред неразрывно связано с личностью наследодателя и не переходит к наследникам.

АЛИМЕНТЫ

Борис заключил соглашение об уплате алиментов, по которому должен был ежемесячно выплачивать сумму на содержание несовершеннолетнего сына, после развода оставшегося с матерью. К сожалению, Борис оказался не очень исправным плательщиком. После его смерти бывшая жена хотела потребовать уплаты алиментов (как накопившихся долгов, так и будущих сумм) от наследников Бориса — взрослых детей от первого брака. Адвокат объяснил ей, что наследники обязаны возместить только долги Бориса на момент смерти, и то за вычетом доли долга, приходящейся на его несовершеннолетнего ребенка, также являющегося наследником. В дальнейшем же ей нечего ждать, поскольку обязанность уплачивать алименты неразрывно связана с личностью гражданина и не переходит к его наследникам.

ЛИЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Милана погибла при странных обстоятельствах. Ее наследники нашли брачный договор, который она успела заключить незадолго до расторжения брака. Там говорилось, что в собственность Миланы поступает однокомнатная квартира, а в собственность мужа — трехкомнатная, и в течение пяти лет он должен выплатить ей компенсацию за неравноценный раздел, а также регулярно предоставлять достойную сумму в качестве содержания. К наследникам Миланы перешла ее квартира и право требовать от бывшего супруга выплаты оставшейся части денежной компенсации. А вот право получения денег на содержание было неразрывно связано с личностью Миланы и не вошло в наследственную массу.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Олег — индивидуальный предприниматель, искусный мастер-краснодеревщик, заключил договор подряда на изготовление мебели из ценных пород дерева и взял у заказчика задаток на материалы. На радостях выпил лишнего, упал в сугроб и замерз, так и не успев приступить к работе. Заказчик получил назад свои деньги (наследникам пришлось их вернуть), а вот обязанность выполнить работу по договору не вошла в состав наследства как неразрывно связанная с личностью уникального мастера.

НЕПРИВАТИЗИРОВАННОЕ ЖИЛЬЕ

Денис, инженер, получил от лесотехнического завода комнату для проживания по договору социального найма. Но после свадьбы переехал в квартиру жены, комната долгое время стояла закрытая, а до ее приватизации руки не доходили. Катаясь на сноуборде в горах, Денис пропал без вести. Наследники ничего не получили: в комнате числился только наниматель, а право социального найма не переходит в порядке наследования. Когда суд признал Дениса умершим, завод отдал комнату другим нуждающимся в жилье в соответствии с жилищным законодательством, а его желание приватизировать комнату, не подкрепленное конкретными действиями, не имело правового значения.

ПРИНАДЛЕЖАЛО ЛИ ЭТО НАСЛЕДОДАТЕЛЮ?

Как понять, вошло ли имущество в наследственную массу наследодателя? Нужно убедиться, что имущество действительно принадлежало ему на момент смерти, и принадлежало по праву, на законных основаниях.

— Право может быть основано на трудовых или пенсионных отношениях. Например, право на получение наследниками начисленной, но не полученной наследодателем зарплаты или пенсии. Преимущество получения этих сумм есть у членов семьи умершего, проживавших совместно с ним, и у его нетрудоспособных иждивенцев. Они должны заявить об этом в течение 4 месяцев со дня его смерти, в противном случае это право перейдет к наследникам на общих основаниях.

— В основе права может лежать заключенный наследодателем договор. Например, наследуется право аренды земельного участка; право требовать возврата долга, основанное на договоре займа; право требовать передачи квартиры в собственность по заключенному, но не исполненному в пользу наследодателя договору купли-продажи или договору участия в долевом строительстве.

— Право, связанное с членством наследодателя в хозяйственном обществе или кооперативе, переходит к наследникам. Например, право на получение начисленных, но не выплаченных наследодателю дивидендов; право на получение действительной стоимости доли, если наследодатель подал заявление о выходе из состава участников общества, его доля перешла к обществу, но ее стоимость не была выплачена наследодателю; право на паенакопление в кооперативе и т. д.

— Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации также войдет в наследственную массу.

— Право собственности — вот самое очевидное и распространенное право, на основании которого имущество считается принадлежащим наследодателю. Обычно оно подтверждается документально. Например, при владении недвижимостью имеются правоустанавливающие документы — договор передачи квартиры в собственность (договор приватизации), договор купли-продажи, участия в долевом строительстве многоквартирного дома, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство; существует правоподтверждающий документ — выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Право собственности на автомашину подтверждается паспортом транспортного средства и свидетельством о регистрации транспортного средства и т. д.

Если с документами всё в порядке, вы можете предоставить их нотариусу, ведущему наследственное дело.

Если документы утрачены, вы можете рассчитывать на помощь нотариуса, он сделает необходимые запросы в компетентные органы.

Подтверждение права без документов — это возможно!

Не все знают, что существуют особые случаи, когда у наследодателя не было правоподтверждающих документов на его имя, но имущество считалось принадлежавшим ему по праву, а значит, перейдет к наследникам.

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ФАКТИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Егор был призван к наследованию после смерти своей бабушки, но к нотариусу за оформлением наследства не обращался, а просто cтал пользоваться унаследованным имуществом — садовым участком. На момент его смерти участок так и числился за бабушкой Егора, документов на свое имя он не получил. Тем не менее, участок перейдет к наследникам Егора: имущество поступило в его собственность со дня смерти бабушки, поскольку он принял наследство своими фактическими действиями.

Конечно, сам факт принятия наследства в установленный законом срок придется доказать. Иногда это можно сделать без обращения в суд — например, предоставить нотариусу справку о совместном проживании наследодателя и уже умершего наследника. В других случаях без суда не обойтись: например, только свидетели могут доказать, что уже в первые шесть месяцев после смерти предыдущего наследодателя его наследник стал обрабатывать его земельный участок, убрал урожай, распорядился личными вещами и т. п.

ПРИНЯТИЕ ЧАСТИ НАСЛЕДСТВА

Олеся оформила свои права на отцовскую квартиру, а через несколько лет случайно узнала о крупном банковском вкладе, принадлежавшем отцу. К счастью, «забытое» имущество не пропало: в силу прямого указания закона принятие части наследства означает принятие всего остального, причитающегося наследнику. Следовательно, Олеся была без помех признана собственником этой неоформленной части наследства даже без обращения в суд.

Правда, если бы у ее отца было завещание, только профессионал сумел бы разобраться, перешел ли банковский вклад к Олесе, либо на эту «забытую» часть наследства может претендовать кто-то другой.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ, КОТОРОЕ НЕ ПРИНЯТО

ПОДТВЕРЖДАТЬ

Храним ли мы вечно чеки на мебель и бытовую технику, дорогостоящие инструменты и драгоценности? Вряд ли, и в таких случаях обычно действует презумпция: всё, что находится в жилье наследодателя, считается принадлежащим ему по праву (если, конечно, другие не заявят свои притязания на это имущество и не докажут, что наследодатель не был собственником этих вещей, а взял их, например, на хранение или во временное пользование). Как правило, права наследников на такое имущество не требуют подтверждения свидетельствами о праве на наследство. Но бывают и исключения, требующие выполнения определенных действий.

Геннадий, единственный наследник дядюшки-художника, обнаружил в его квартире написанные им картины, коллекцию предметов декоративно-прикладного искусства и антикварную мебель. Имущество явно обладало высокой художественной ценностью и стоило немало. И хотя это было не обязательно, Геннадию хотелось документально подтвердить свои права на все эти исторические вещи, поэтому он незамедлительно пригласил нотариуса составить опись наследуемого имущества.

НЕ ОФОРМЛЕННОЕ, НО ПРИОБРЕТЕННОЕ

В СОБСТВЕННОСТЬ

Олег был членом двух кооперативов: жилищно-строительного и гаражно-строительного. Он полностью выплатил паевой взнос и за квартиру, и за гараж, но еще не зарегистрировал в Едином государственном реестре недвижимости право собственности на эти объекты. Более того, он даже не успел получить справки ЖСК и ГСК, подтверждающие выплату паевых взносов.

Тем не менее, квартира и гараж вошли в наследственную массу, так как право собственности возникло в момент, когда Олег завершил выплату паевых взносов.

ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства (долги) наследодателя переходят к наследникам только в том случае, если они не были прекращены при жизни по законным основаниям (например, в результате надлежащего исполнения обязательства, зачета встречного требования, прощения долга и т.д.). Наследникам порой бывает сложно найти доказательства, которые подтверждают необоснованность претензий, предъявленных к ним бывшими кредиторами наследодателя.

После смерти Ивана его коллега предъявил к наследникам требование о возврате займа, полученного от него Иваном. К счастью, наследники знали, что незадолго до смерти Иван договорился с коллегой о передаче ему своего автомобиля в счет погашения долга. Машина уже была перерегистрирована на имя коллеги, а факт предоставления ее в качестве отступного был подтвержден электронной перепиской сторон. Поэтому обязательство по возврату займа не перешло к наследникам Ивана, так как еще при его жизни было прекращено предоставлением отступного.

Нередко «бумажные перипетии» перерастают в судебные споры, ведь определить, принадлежало ли то или иное имущество наследодателю, бывает действительно сложно.

ПРИОБРЕЛ ИЛИ НЕ ПРИОБРЕЛ?

Порой случается так, что наследодатель заключает сделку по приобретению имущества незадолго до своей смерти, и тогда может понадобиться помощь специалиста, чтобы определить, поступило приобретенное в наследственную массу или нет, а если поступило — то что именно: приобретенное имущество или право по договору.

Богдан подписал со строительной компанией договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. А на следующий день погиб, так и не успев передать документы в регистрирующий орган. Наследники вскоре узнали, что договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома считается заключенным только с момента его государственной регистрации, а поскольку регистрации не было, никакие права и обязанности по этому договору не возникли и не поступили в наследственную массу.

Ильдар заключил договор купли-продажи квартиры, но не успел ни подать документы на регистрацию, ни уплатить деньги продавцу — в день сделки его насмерть сбил мотоциклист. Квартира не поступила в собственность покупателя и не вошла в состав наследственной массы. Но на момент смерти покупателя договор купли-продажи был уже заключен, и у Ильдара возникло право требовать от продавца передачи квартиры в его собственность, а также обязанность уплатить продавцу деньги за квартиру. Поэтому к наследникам перешли все неисполненные права и обязанности по договору, в том числе право требовать передачи квартиры в их собственность, право зарегистрировать квартиру на свое имя, а также обязанность уплатить за нее деньги.

Сергей Семенович решил купить квартиру. Поскольку продавцом был его давний знакомый, стороны тут же подписали и исполнили договор: Сергей Семенович отдал деньги за квартиру и въехал в нее. Стороны подали заявление о государственной регистрации перехода права собственности, но получить документы не успели — Сергей Семенович погиб в ДТП. Квартира формально еще не принадлежала наследодателю, однако все обязательства сторон уже были прекращены надлежащим исполнением, и к наследникам Сергея Семеновича перешло право зарегистрировать квартиру на свое имя.

Игорь заключил договор купли-продажи машины со своим знакомым, Антоном. Игорь передал покупателю машину, а Антон ему — бóльшую часть денег, обещав занести остаток на следующий день. Утром Антон узнал, что ночью Игорь скончался от сердечного приступа. Наследники Игоря заявили о своих правах на машину — ведь она по-прежнему числилась зарегистрированной на его имя. Однако суд принял иное решение: право собственности на машину перешло к Антону: были представлены доказательства ее передачи покупателю, а право собственности на движимое имущество переходит от продавца к покупателю как раз в момент передачи. Отсутствие регистрации машины на имя Антона не имело правового значения. К наследникам Игоря перешли только уже полученные им деньги и право требовать от Антона уплаты остатка суммы по договору.

Особый случай — когда к наследникам переходят имущественные права, к осуществлению которых гражданин приступил, но помешала смерть.

Мария Николаевна решила, наконец, приватизировать свою квартиру, собрала нужные документы и подала заявление в жилищный комитет. Осталось только ждать приглашения на подписание договора. А через несколько дней Мария Николаевна скоропостижно скончалась, и перед наследниками встал вопрос: имеют ли они право на эту квартиру, ведь они не проживали совместно с наследодателем. А может, жилье передадут в социальный найм иным нуждающимся?.. Суд встал на сторону наследников. Если бы Мария Николаевна не сделала всё от нее зависящее для приватизации квартиры и не подала заявление в уполномоченный орган, квартира не была бы включена в наследственную массу. Но ее желание подкрепилось реальными действиями, и потому получило правовые последствия — квартира перешла к наследникам.

Во всех подобных случаях стоит иметь в виду, что, скорее всего, наследникам придется обращаться в судебные органы за признанием своих прав.

«ТРАСТ ПО-РУССКИ», ИЛИ СТОИТ ЛИ ОФОРМЛЯТЬ

ИМУЩЕСТВО НА ПОСТОРОННИХ

В России, с ее особенностями менталитета — житейской смекалкой, душевной простотой и крепкой надеждой на «авось» — весьма распространена одна имущественная схема. Человек на свои средства покупает недвижимость или машину, владеет и пользуется ими, осуществляет хозяйственный контроль — а вот оформлено это имущество на кого-то другого: маму, сестру, коллегу, приятеля. Мотивы просты — уйти от налогов или спрятать ценности от притязаний кредиторов и жён. Даже название этому есть: «траст по-русски».

Однако любому, кто привлекает номинального собственника, стоит отдавать себе отчет в следующем:

— имущество, которое он считает своим, не войдет в его наследственную массу; как показывает практика, номинальный собственник может с удовольствием оставить его себе;

— в случае смерти номинального собственника это имущество достанется его собственным наследникам — у них нет никаких обязательств по возврату этого имущества фактическому собственнику;

— если номинальный собственник получил это имущество в браке, а потом развелся, он с большой вероятностью поделит его с бывшим супругом.

Можно, конечно, попросить товарища составить брачный контракт и завещание в вашу пользу, но он волен в любой момент изменить или отменить эти документы.

Трудно сказать, что именно заставило Матвея оформить недвижимость на отца: может, не желал, чтобы жена имела какие-то виды на эту квартиру, может, надумал оптимизировать налогообложение. А отец не вынес второго инфаркта. После его смерти приехала из другого города старшая дочь принимать наследство. И хотя знала она, какой была пенсия у отца и чья на самом деле эта квартира, ничто не заставило ее отступиться: она приняла наследство. Возможно, если бы отец сразу завещал сыну эту квартиру, проблем бы не возникло, но Матвей просто не догадался… Он выкупил у сестры ее долю в квартире, но общаться они с тех пор перестали.

Если, несмотря на все риски, вы решили оформить имущество на номинального собственника, проконсультируйтесь с юристом. Нужно спрогнозировать все возможные последствия, в том числе порядок наследования, и при необходимости подготовить документы, так сказать, «подушку безопасности» — завещание, брачный договор, договор дарения с условием об отмене дарения на случай, если даритель переживет одаряемого, опционные договоры и т. д.

Но еще раз предупредим фактических собственников: стопроцентной гарантии от вероломства номинальных владельцев не существует.

Позиция судебных органов по такого рода спорам следующая: если вы оформили спорное имущество на наследодателя, но при этом не выдвинули никаких встречных требований и не обусловили свое решение встречными обязательствами (вернуть, заплатить за имущество или что-то подобное), значит, это имущество вы просто подарили. Со всеми вытекающими последствиями.

СТРАХОВКА — НАСЛЕДСТВО ИЛИ НЕТ?

Виктория заключила договор страхования жизни, поскольку увлекалась экстремальным туризмом. В одной из ее поездок случилось несчастье, и смерть Виктории была признана страховым случаем. Право на получение выплаты по страховому полису получили ее отец и мать, поскольку были указаны в договоре в качестве выгодоприобретателей. Они пришли к нотариусу для открытия наследственного дела, считая, что именно так получат страховку. Но оказалось, что этого и не нужно: право и так перешло к ним — не в составе наследства, а на основании самого договора страхования.

Если в договоре страхования выгодоприобретатели названы не были, страховую сумму получат наследники. Порой это правило вводит людей в заблуждение, и страховые компании требуют, чтобы наследники представили им выданное нотариусом свидетельство о праве на наследство на такую выплату.

Однако право на получение страховки в наследственную массу не входит, поскольку при жизни наследодатель не был носителем этого права — оно возникло у самих наследников в связи с его смертью. Следовательно, и свидетельство на него получить нельзя.

Другое дело, что лицам, претендующим на получение выплаты, нужно доказать, что они являются наследниками, и документом, подтверждающим это, может быть выданная нотариусом справка либо свидетельство о праве на наследство на иное имущество, которое действительно вошло в состав наследственной массы.

ИМУЩЕСТВО В БРАКЕ: ЧТО СТАНЕТ НАСЛЕДСТВОМ?

Если наследодатель состоял в браке, первым делом следует отделить ту часть имущества, которая принадлежит пережившему супругу, от наследственной массы, которая будет распределена между наследниками. Вопрос о супружеских правах в деле наследства столь важен, что заслуживает отдельной главы в нашей книге.

А ПОКА ВКРАТЦЕ ОБОЗНАЧИМ ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ:

— полностью поступает в наследственную массу личное имущество наследодателя: то, что он приобрел до заключения брака либо получил в браке по безвозмездным сделкам — договору дарения, договору приватизации, в составе наследства;

— если имущество приобретено в браке на общие доходы супругов — в наследственную массу войдет 1/2 доля в праве собственности на это имущество, независимо от того, на чье имя оно оформлено. Вторая половина этого имущества останется за пережившим супругом.

Важно: если у супругов был брачный договор, меняющий режим общей совместной собственности, именно его условия определят состав наследственной массы.

Третье условие наследования

НАСЛЕДНИКИ: ОЧЕВИДНЫЕ И НЕОЖИДАННЫЕ

Гражданский кодекс РФ установил три основания наследования:

— по завещанию

— по закону

— на основании наследственного договора.

НАСЛЕДНИКАМИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ МОГУТ БЫТЬ:

— граждане, находящиеся в живых на момент смерти наследодателя;

— лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти;

— юридические лица, существующие на день смерти наследодателя;

— наследственный фонд, учрежденный во исполнение завещания;

— Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.

Вы станете наследником по завещанию, если наследодатель составил завещание, упомянул в нем вас и предназначил вам имущество на случай своей смерти. Естественно, при этом и вы должны захотеть стать таким наследником и выразить на это свою волю.

При наследовании по завещанию наследодатель сам выбирает, кому передать наследство. Список наследников может быть ограничен любимой женой и детьми, а может включать в себя неожиданные имена — сиделки, дальних родственников, соседей, совершенно чужих людей. Иногда при открытии завещания удивление близких не знает границ: завещатель оставил львиную долю имущества, скажем, фонду защиты синих китов или клубу художников-нонконформистов.

Иногда завещание заранее передают прямо в руки избранному преемнику. Стоит ли так делать — вопрос спорный. С одной стороны, наследнику не нужно впоследствии разыскивать этот документ. С другой — нам известен случай, когда, прочитав завещание матери при ее жизни, сыновья так рассорились между собой, что пожилая дама вынуждена была отменить его. Так что, пожалуй, лучше не раскрывать преемникам содержание завещания, а лишь сообщить о самом факте его наличия и указать нотариуса, его удостоверившего.

Но даже если наследодатель хранил молчание при жизни, разыскать завещание после его смерти не составит труда. Достаточно зайти к любому нотариусу в том населенном пункте, где жил наследодатель, подать заявление о принятии наследства и зарегистрировать наследственное дело. Поиск завещаний — не только право, но и обязанность нотариуса. Он направит электронный запрос в Единую информационную систему нотариата и получит список всех завещаний, когда-либо составленных завещателем, с указанием нотариусов, их удостоверивших. Получение официальных дубликатов завещаний — всего лишь вопрос времени.

Не стоит ограничиваться поиском последней по времени версии завещания — ведь предыдущие могут не противоречить ему, а дополнять. Например, в них могут содержаться условия о распоряжении иным имуществом, о лишении кого-то наследства, о назначении душеприказчика и т. д.

Главное условие поисков — наличие свидетельства о смерти, поскольку нотариальная тайна завещания может быть раскрыта только после смерти завещателя.

А если наследодатель не захотел или не успел составить завещание, либо завещал только часть своего имущества, можно надеяться на наследование в качестве наследника по закону.

НАСЛЕДНИКАМИ ПО ЗАКОНУ МОГУТ БЫТЬ:

— граждане, находящиеся в живых на день смерти наследодателя;

— лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти;

— Российская Федерация, муниципальные образования — если наследство не принято наследниками-родственниками.

Для наследования по закону важны формальные основания: родство необходимой степени, брак, усыновление, нахождение на иждивении и др. Эти основания должны быть подтверждены документально или решением суда.

Наследование по закону происходит не только при полном отсутствии завещания. Иногда завещание имеется, но в нем указана только часть имущества (например, кому-то завещана квартира), и тогда всё остальное (машина, денежные вклады, личные вещи, недополученная пенсия) достается наследникам по закону. А еще случается, что завещание оспаривают в суде и признают недействительным, либо назначенные завещанием наследники отказываются принять наследство, либо они являются недостойными наследниками — и тогда имущество тоже передается наследникам по закону.

Есть еще один особый случай, когда при наличии завещания также осуществляется наследование по закону. Закон предписывает выделить обязательную долю наследства определенной категории наследников по закону. Если эти лица решают воспользоваться предоставленным им правом — это оказывается сюрпризом для многих, и, как правило, неприятным. Подробно мы расскажем об этом в главе 4.

НАСЛЕДНИКАМИ НА ОСНОВАНИИ НАСЛЕДСТВЕННОГО

ДОГОВОРА МОГУТ БЫТЬ:

— граждане, находящиеся в живых на день смерти наследодателя;

— лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после его смерти (если наследственный договор был заключен в их пользу);

— юридические лица, существующие на день смерти наследодателя;

— Российская Федерация, муниципальные образования, иностранные государства, международные организации.

Эти лица будут призваны к наследованию в том случае, если они заключили с наследодателем наследственный договор, либо этот договор был заключен в их пользу.

Наследственный договор появился в России совсем недавно, буквально на наших глазах — 1 июня 2019 года, и пока нет практики его использования и связанных с ним любопытных историй. К тому же сама конструкция этого новорожденного инструмента страдает такими несовершенствами, что даже в теории о нем не скажешь ничего убедительного. Так что сосредоточимся пока на старых добрых способах наследования: по закону и по завещанию. А о новеллах российского наследственного права — наследственном договоре, совместном завещании супругов и наследственном фонде — расскажем лишь вкратце. Подождем, пока они «подрастут» и «наберутся опыта».

НЕДОСТОЙНЫЕ НАСЛЕДНИКИ

Что почитать дополнительно:статья 1117 ГК РФ

Законодатель считает, что отдельные категории граждан не достойны наследовать ни по закону, ни по завещанию, ни по наследственному договору. И для столь суровых санкций должны быть веские основания!

ПЕРВАЯ ГРУППА НЕДОСТОЙНЫХ — ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ

Это те, кто совершил умышленные противоправные действия против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Действия, способствовавшие призванию к наследованию самих правонарушителей или других лиц, либо увеличению причитающейся им доли наследства.

Самые очевидные противоправные действия недостойного наследника — убийство, причинение вреда здоровью, доведение до самоубийства самого наследодателя или других наследников. Тот, чьи осознанные действия привели к смерти, очевидно, не может быть поощрен имущественным бонусом в виде наследства.

Более «тонкие» незаконные действия бывают направлены против выраженной в завещании последней воли наследодателя. Можно попытаться заполучить наследство самому, помочь в этом другим лицам, увеличить свою долю (или долю иного лица), подделать или уничтожить завещание, заставить наследодателя составить или отменить завещание, вынудить других наследников отказаться от наследства… Все эти посягательства делают наследника недостойным.

Конечно, наличие противоправных действий должно быть доказано и подтверждено судом: вынесен приговор по уголовному делу или принято решение по делу гражданскому. Если таких судебных актов нет, то недостойным наследник может считаться по мнению окружающих, но не по закону.

Однако если наследодатель (разумеется, если он еще жив), несмотря на установленное судом правонарушение, составит завещание в пользу такого наследника, наследник реабилитируется и вновь может наследовать. Так наследодатель либо прощает недостойного наследника, либо наказывает его на всю жизнь.

Супруги Татьяна и Олег жили в достатке, ни в чем себе не отказывали, отдыхали в красивых местах, покупали стильные вещи, сделали модный ремонт в своей просторной квартире. И только самые близкие знали, сколь драматичными были их отношения, как часто они ругались. Но даже для близкого друга ночной звонок Татьяны прозвучал как гром среди ясного неба: «Приезжай скорей, я его убила!».

Ее признали виновной в совершении умышленного убийства, и всё наследство досталось сыну Олега от первого брака. Но поскольку почти всё имущество супруги приобрели в браке, нотариус выделил Татьяне ее половину: ведь лишение наследства не лишает супружеских прав на нажитое в браке имущество. Общая собственность связала Татьяну с сыном убитого ею мужа на долгие годы.

ВТОРАЯ ГРУППА НЕДОСТОЙНЫХ — ЛИШЕННЫЕ

РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Родители, лишенные родительских прав, не наследуют после своих детей. Но закон и им дает шанс реабилитироваться: если нерадивые матери и отцы образумятся, они будут восстановлены в родительских правах и получат право наследовать.

ТРЕТЬЯ ГРУППА НЕДОСТОЙНЫХ — БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ

РОДСТВЕННИКИ

Это те, кто по закону был обязан содержать своих наследодателей, но злостно уклонялся от этого.

Лица, относящиеся к первой и второй группе недостойных наследников, не имеют права наследовать, и специального судебного решения о признании их недостойными не требуется — достаточно судебных актов, признающих сам факт преступления (правонарушения) либо лишающих родительских прав.

В третью группу можно попасть только по требованию других заинтересованных лиц. Например, мать после смерти сына может потребовать отстранить от наследования его отца, который уклонялся от уплаты алиментов, когда сын был несовершеннолетним; сестра может инициировать отстранение от наследования своего брата, который злостным образом не выполнял обязанность по содержанию престарелых родителей. Заинтересованные лица обращаются в суд, и суд выносит решение о признании наследника недостойным.

Недостойными могут быть даже обязательные наследники и отказополучатели (о которых мы подробно расскажем позже). Если недостойный наследник уже успел получить что-то из наследства, он обязан это вернуть.

ЦИТАТЫ К СЛУЧАЮ

«Жизнь в ее целом никогда не принимает смерти всерьез. Она смеется, пляшет и играет, она строит, собирает и любит перед лицом смерти. Только тогда, когда мы выделяем один отдельный факт смерти, мы замечаем ее пустоту и смущаемся»

Рабиндранат Тагор, индийский писатель

«Пример для подражания — вот лучшее наследство, которое мы можем оставить потомкам»

Рафаэлло Джованьоли, итальянский историк

«Стараться оставить после себя больше знаний и счастья, чем их было раньше, улучшать и умножать полученное нами наследство — вот над чем мы должны трудиться»

Дени Дидро, французский философ

«Из желаний богатств не получается. Они получаются из ясного плана действий, основанного на таких же ясных устремлениях и осуществляемого с необходимой настойчивостью»

Наполеон Хилл, американский писатель.

«Хотя чужое знание может нас кое-чему научить, мудр бываешь лишь собственной мудростью»

Мишель Монтень, французский писатель

А теперь подробно поговорим обо всех неоднозначных, спорных и интересных ситуациях, ради которых люди идут к специалистам по наследственным делам.

Оглавление

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Наследственные истории. Книга для заботливых наследодателей и вдумчивых наследников предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

Купить и скачать полную версию книги в форматах FB2, ePub, MOBI, TXT, HTML, RTF и других

Смотрите также

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я